Определение №886/27.04.2023 по гр. д. №3972/2022 на ВКС, ГК, III г.о., докладвано от съдия Филип Владимиров

№ 886

гр. София, 27.04.2023 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б. Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на шести април две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВА ДЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. А. Ц. 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 3972/2022 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на О. С. чрез кмета, приподписана от адв. М. против решение № 47 от 12.04.2022 г. по гр. д. № 81/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив.

Ответната страна Районна потребителна кооперация (РПК) „Наркооп“ – [населено място] чрез юрк. К.-В., е подала отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, с който ангажира становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение приема следното:

Предмет на жалбата е посоченото въззивно решение, с което е потвърдено решение № 260990 от 23.11.2021 г. по гр. д. № 763/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив в обжалваната част, с която О. С. е осъдена на основание чл. 59 ЗЗД да заплати на РПК „Наркооп“ – [населено място] сумата от 49 634. 45 лв., представляваща обезщетение за ползване без основание в периода 13.03.2015 г. – 08.05.2019 г. на собствени на кооперацията недвижими имоти в [населено място]: СГРАДА с идентификатор ...с площ от 209 кв. м. и предназначение – за обществено хранене, СГРАДА с идентификатор ... с площ от 328 кв. м. и предназначение - за търговия, както и прилежащия към тях терен с площ от 802 кв. м. – част от поземлен имот с идентификатор ..., целият с площ от 4 923 кв. м., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 14.05.2020 г. - датата на предявяването на иска, до окончателното изплащане и са присъдени разноски.

Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е установил, че с влязло в сила на 14.10.2019 г. решение № 149 от 27.04.2018 г. по гр. д. № 1413/2016 г. на Районен съд – Карлово е уважен предявеният от ищцовата кооперация срещу О. С. иск с правно основание чл. 108 ЗС досежно процесните сгради и прилежащият им терен от 802 кв. м. Посочил е, че въводът във владение на кооперацията в тези имоти е осъществен на 08.05.2019 г., като в имота са намерени трети лица, едно от които е Р. С. – едноличен собственик и управител на търговско дружество „ИСИА“ ЕООД, на което фактическата власт върху процесните имоти е била възмездно предадена от О. С. за целия исков период и преди него - считано от 02.03.2011 г., срещу месечно обезщетение от 302 лв. + 20% ДДС. При тези данни решаващият състав е намерил, че в исковия период ответникът е ползвал без основание собствените на ищеца имоти и фактическият състав на чл. 59 ЗЗД е осъществен. Развити са доводи, че по този начин ответникът се е обогатил неоснователно, спестявайки си разходите за тяхното наемане, а ищецът се е обеднил поради невъзможността да реализира доходи от тях като ги отдава под наем. Посочено е, че обезщетението е съизмеримо със средния пазарен наем за имотите, - т. е. обогатяването и обедняването са в случая еквивалентни по размер и този размер е средния пазарен наем. По възражението във въззивната жалба, че обезщетение за прилежащата към процесните сгради земя не се дължи, в обжалваното решение са изложени съображения, че ползването на сградата включва и ползването на прилежащата земя, която има обслужващо главните обекти (сградите) предназначение и се касае за единен, неделим обект на собственост. След като ищецът е собственик и на сградите, и на прилежащия им терен – незастроен, то осъществяваното от ответника неоснователно ползване на сградите включва и ползването на прилежащия към тях терен, съответно ответникът дължи обезщетение и за него. Прието е, че обедняването е съизмеримо със среднопазарния наем за имотите, който ищецът като техен собственик, би могъл да получава, ако те бяха в негово държане. В същия размер е и обогатяването на ползващия ги без основание ответник, тъй като за времето на неоснователното им ползване той е спестил разходи в размер на средния пазарен наем, който би следвало да заплаща за тях на собственика. Поради това за ирелевантен към спора е счетен факта, че за процесния период ответната община е получавала от третото лице („ИСИА“ ЕООД) наем за имотите в размер по - нисък от среднопазарния. Изразено е разбиране, че обезщетението по чл. 59 ЗЗД е винаги съизмеримо с пазарния наем, без значение на начина, по който ответникът е упражнявал фактическата власт върху чуждата вещ и доходите, които е получил от ползването без основание. Съставът на въззивната инстанция е споделил извода на първостепенния съд, че сравнителният метод за определяне на пазарния наем е в случая по - обективен, тъй като за разлика от метода на справедливата пазарна стойност, се основава на изследване и анализиране на сключени и действащи за съответния период договори за наем с предмет аналогични имоти. Изтъкнал е, че договори за наем за период извън исковия са правно ирелевантни за размера на дължимото се обезщетение и в този смисъл е кредитирал заключенията на назначените по делото вещи лица (които не са съобразили сключените от ищцовата кооперация договори за наем за процесните имоти за времето след 08.05.2019 г.) и в частност на вещото лице И., чието заключение се основава на реално сключени и действащи за процесния период договори за наем с предмет подобни на процесните по местоположение и предназначение имоти. В тази връзка за неоснователни са приети възраженията на ответника, че вещото лице е определило среднопазарния наем единствено на база оферти в интернет, както и, че е работило по неотносима за релевирания период наредба. Доколкото решаващият състав е споделил извода, че пазарният наем в случая следва да се определи по метода на аналога, то същият е намерил, че на основание чл. 271, ал. 1, предл. последно ГПК е обвързан от среднопазарния наем по възприетото от първата инстанция заключение на посоченото по - горе вещо лице.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК жалбоподателят поставя правни въпроси, които твърди да са обуславящи изхода по делото и разрешени в противоречие с практиката на ВКС, респ. са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – основания за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.

Горните въпроси са със следното съдържание (уточнено и конкретизирано от ВКС съгласно правомощията му, очертани с т. 1 от ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС):

1. „Допустимо ли е при определяне на обезщетение при неоснователно обогатяване от държане на недвижим имот – терен и сгради, което е равно на наемната цена, да се включва наемната цена на площта от терен под застроените сгради, както и необходимо прилежащият терен непосредствено до сградите, за да могат да се ползват те по предназначение?“;

2. „При липса на аналог за определяне пазарна наемна месечна цена в производство по иск по чл. 59 ЗЗД (позоваване от ВЛ само на неотносими офертни цени), когато след осъществен въвод във владение действителния собственик (ищеца), последният продължи да отдава под наем процесния имот на абсолютно същата цена и на абсолютно същия наемател, на който ответникът до въвода е отдавал под наем имота, следва ли да се приеме именно тази идентична наемна цена за критерий при определяне размера на обезщетението по чл. 59 ЗЗД?“;

3. „Безпристрастен ли е съдия, член на състава (и докладчик по делото) на въззивния съд, който е постановил обжалваното решение, с което е извършена инстанционна проверка на решение на първостепенен съд, към който докладчикът принадлежи организационно, включително е в структурата на този съд към момента на постановяване на въззивното решение?“

Касаторът поддържа, че по първото питане въззивното решение не е съобразено с практиката на ВКС, обективирана в решение № 509 от 27.05.2009 г. по гр. д. № 142/2009 г. на IV г. о., решение № 24 от 01.06.2016 г. по гр. д. № 2968/2015 г. на IV г. о., решение № 270 от 06.04.2020 г. по гр. д. № 3976/2018 г. на IV г. о., решение № 538 от 09.07.2010 г. по гр. д. № 519/2009 г. на IV г. о. Второто и третото питане се поставят за разглеждане в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Обосновава се довод за нищожност на въззивния съдебен акт като постановен от състав от съдии, един от които – той и докладчик по делото, се числи към състава на окръжния съд в [населено място], чието е първоинстанционното решение, който съдия е бил е командирован в апелативния съд и „към момента на произнасяне“ командироването му е било прекратено.

Иска се също достъп до касация и на основание чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК с твърдения, че въззивното решение е очевидно неправилно.

Касационното обжалване не следва да се допуска.

Поставеният първи въпрос не осъществява общо основание и не може да обоснове допускане на касационен контрол. Питането се поставя на плоскостта на тезата на жалбоподателя, че обезщетение за прилежащата към процесните сгради земя не се дължи, доколкото ползването на постройката включва в себе си и ползването на земята под и около нея, необходима според предназначението . Чрез навеждането му касаторът изразява несъгласието си с изводите на въззивния съд за дължимост на обезщетение за ползването както на сградите, така и на прилежащия им терен, доколкото се касае за единен, неделим обект на собственост. От една страна, питането съдържа твърдения и становище на касатора, които не са възприети от въззивния съд в решаващите му мотиви или по които съдът е застъпил обратното разбиране. От друга страна, въпросът е относим към правилността на въззивното решение. Питане, което е изводимо от становище на страната по правилността на решението не притежава характеристиката на релевантен правен въпрос с обуславящо изхода по делото значение. То, по своята същност, съставлява касационно основание по чл. 281, т. 3 ГПК, което се разглежда в производството по чл. 290 ГПК, но е извън предмета на това по селекция на касационната жалба - по чл. 288 ГПК. Ето защо, непоставянето на правен въпрос, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това – вж. мотивите в съобразителната част към указанията по т. 1 от ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС.

Предвид формулировката на втория повдигнат въпрос той не реализира основание за достъп до касация. В обжалваното решение не са излагани съображения и доводи относно липса на аналог за определяне на пазарна наемна месечна цена на имота, нито е констатирано, че вещото лице по делото е съобразило „само неотносими офертни цени“. Напротив, въззивният съд е приел, че вещото лице И. по делото е съобразило реално сключени и действащи за процесния период договори за наем с предмет подобни на процесните по местоположение и предназначение имоти. Ето защо, питането няма обуславящ характер за изхода по делото и не позволява да се допусне касационно обжалване.

Третият повдигнат въпрос също не може да обоснове допустимост на обжалването. Той е привързан към доводите на жалбоподателя, че обжалваният акт е нищожен, поради постановяването му от съдебен състав на втората инстанция, чийто член – той и докладчик, е командирован съдия от първоинстанционния съд, чието решение е било предмет на инстанционна проверка.

При служебната проверка за валидност на обжалваното решение съгласно чл. 280, ал. 2, предл. 1 ГПК не се налага извод за вероятната нищожност на съдебният акт, поради изложените по – горе обстоятелства, което да има за своя последица допускането на касационен контрол. Следва да се изтъкне, че институтът на командироване на съдии не е свързан с валидността на постановените от тях или при тяхно участие актове. Както се приема в теорията и в мотивите на ТР № 1 от 10.02.2012 г. по т. д. № 1/2011 г. на ОСГТК на ВКС, нищожно е това съдебно решение, което е постановено от ненадлежен орган или в ненадлежен състав, извън правораздавателната власт на съда, не в писмена форма, абсолютно неразбираемото решение или неподписаното решение. Участието на командирован съдия в съдебния състав или постановяване на еднолично решение или определение от командирован съдия не води до нищожност на съдебния акт, тъй като институтът на командироването е предвиден в Закона за съдебната власт. Командированият съдия се ползва със същия статут и притежава същата правораздавателна компетентност, каквато притежават и съдиите от състава на съответния съд, в който е командирован да правораздава за срока на своето командироване. Участието в съдебния състав на съдия, който е имал основание за отвод (касаторът излага доводи за липса на безпристрастност на съдебния състав) също не обуславя нищожност, както и недопустимост на съдебния акт. Подобен акт би бил постановен в нарушение на процесуалните правила и е неправилен (но не и нищожен, респ. недопустим) съдебен акт, само, ако поради предубедеността на съдебния състав, е постановен и крайният незаконен резултат (настоящият случай не е такъв). Съгласно разясненията в ТР № 13/1976 г. на ВС, ОСГК и в този случай участвалият при решаване на делото съдия не е изгубил качеството си на законно избран съдия, отговарящ на изискванията за постановяване на едно валидно решение, но порокът на решението е свързан с основание за евентуална предубеденост на участвалия, което може да доведе до постановяване на решение, противоречащо на действителното правно положение по спора, с който е сезиран съдът.

По повдигнатите питания под номер две и три липсва обосноваване и на твърдението за наличие на специалната предпоставка – значението на поставените въпроси за точното прилагане на закона и за развитието на правото, каквато хипотеза се поддържа от жалбоподателя. В този смисъл изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК не е съобразено с изискванията, поставени с указанията по т. 4 на ТР № 1/2010 г. на ОСГТК на ВКС. Това основание за допускане на касационно обжалване е налице в няколко случая: когато по приложимия към конкретното дело въпрос няма правна уредба, поради което се налага прилагането на закона или на правото по аналогия; когато е налице неясна правна уредба, което налага тълкуването на закона от ВКС или когато са настъпили промени в обществените условия или в законодателството, което налага промяна на вече даденото от ВКС тълкуване на закона. Подобна аргументация в случая няма.

Не е налице и предпоставката по чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК за достъп до касация – сочената от страната очевидна неправилност на обжалваното решение. То не е постановено нито в явно нарушение на закона, нито извън закона, нито е явно необосновано с оглед правилата на формалната логика и опитните правила – т. е. не страда от такъв съществен (явен) порок, установим пряко от съдържанието му без да се извършва присъщата на същинския касационен контрол проверка за правилност на акта (обоснованост и съответствие с материалния и процесуалния закон). Всяка друга неправилност, произтичаща от неточно тълкуване и прилагане на материален и процесуален закон, или от нарушаване на правилата на формалната логика или опитните правила при разрешаване на правния спор, представлява основание за касационно обжалване и може да бъде преценявана от ВКС само при вече допуснат касационен контрол в някоя от хипотезите на чл. 280, ал. 1 ГПК. Наред с изложеното, наличието на разглежданото селективно основание в случая не е мотивирано, а това е в задължение на касатора.

В заключение, не е обосновано приложно поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, както и на чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК, което има за правна последица недопускане до касационен контрол на въззивното решение.

При този изход на делото касаторът дължи на ответника по жалбата заплащане на сторените и своевременно претендирани разноски за настоящата инстанция. На основание чл. 78, ал. 8 ГПК, касаторът следва да заплати на ответната страна юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева за настоящото производство, опредено съгласно чл. 37 от Закона за правна помощ, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Така мотивиран, Върховният касационен съд, ІІІ г. о.

ОПРЕДЕЛИ :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 47 от 12.04.2022 г. по гр. д. № 81/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив.

ОСЪЖДА О. С. – гр. Сопот, [улица] да заплати на

Районна потребителна кооперация „Наркооп“, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] сумата от 100 (сто) лева – разноски за касационното производство.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Дело
  • Жива Декова - председател
  • Филип Владимиров - докладчик
  • Александър Цонев - член
Дело: 3972/2022
Вид дело: Касационно гражданско дело
Колегия: Гражданска колегия
Отделение: Трето ГО
Страни:
Достъпно за абонати.

Цитирани ЮЛ:
Достъпно за абонати.
Информация за акта
Маркиране
Зареждане ...
Зареждане...
Зареждане...